41 EDIÇÃO - JORNAL ESTADO DE DIREITO

 

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41 EDIÇÃO - JORNAL ESTADO DE DIREITO

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Valorização da pesquisa científica O Jornal Estado de Direito tem como objetivo estimular e valorizar a Direito que temos e o que precisamos ter. Nesta 41ª edição, Vladmir Oliveira importância do pensamento à prática, ambos, necessários para fortalecer a da Silveira concede entrevista e destaca os dilemas enfrentados na pesquisa e identidade, o sentimento constitucional dentro de cada cidadão, para pensar o pós-graduação em Direito no Brasil. Leia nas páginas 16 e 17. Marcello Casal Jr, ABr Estado de Direito brasil • N° 41 • Ano VIII • ISSN 2236-2584 “Muitas faculdades permanecem no conceito antigo, qual seja, o ensino jurídico dissociado da pesquisa e da extensão” Vladmir Oliveira da Silveira Exame de Ordem e bacharéis em Direito Fernando Facury Scaff questiona as atribuições da OAB em relação ao direito daqueles que buscam ingressar em seus quadros. Página 15 Sobre o medo intelectual e suas raízes Ricardo Timm de Souza partilha preocupações sobre a atual conjuntura do País que levam à manipulação dos medos. Página 18 Revalidação de Diplomas do Mercosul Martonio Mont’Alverne Barreto Lima debate sobre a revalidação no Brasil dos diplomas de mestrado e doutorado obtidos no exterior. Página 19

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2 Estado de Direito n. 41 Estado de Direito Carmela Grüne* ISSN 2236-2584 Edição 41 • VIII • Ano 2014 Estado de Direito Comunicação Social Ltda. CNPJ 08.583.884/0001-66 Porto Alegre - RS - Brasil Rua Conselheiro Xavier da Costa, 3004 CEP: 91760-030 - fone: (51) 3246.0242 e 3246.3477 skype: estadodedireito e-mail: contato@estadodedireito.com.br site: www.estadodedireito.com.br Diretora Presidente Carmela Grüne Jornalista Responsável Cármen Salete Souza MTb 15.028 Consultoria Jurídica Renato de Oliveira Grüne OAB/RS 62.234 Anúncios teleanuncios (51) 3246.0242 (51) 9913-1398 comercial@estadodedireito.com.br Organização de Eventos (51) 9913-1398 contato@estadodedireito.com.br Diagramação Jornal Estado de Direito Tiragem: 50.000 exemplares Pontos de Distribuição em 20 Estados brasileiros Acesse http://www.estadodedireito.com.br/distribuicao Porto Alegre 1001 Produtos e Serviços de Informática: Rua São Luís, 316 Rédito Perícias: Rua dos Andradas, 1270, sala 21 Livraria Saraiva Porto Alegre Rua dos Andradas, 1276 - Centro Av. Praia de Belas, 1181 - 2º Piso - Loja 05 Rua Olavo Barreto, 36 - 3º Piso - Loja 318 e 319 Av. João Wallig, 1800 - 2º Piso - Loja 2249 Av. Diário de Notícias, 300 - loja 1022 Caxias do Sul: Rodovia RSC, 453 - Km 3,5 - nº 2780 - Térreo Curitiba: Av. Candido de Abreu, 127 - Centro Florianópolis: Rua Bocaiuva, 2468 - Piso Sambaqui L1 Suc 146, 147 e 148 Acesse www.livrariasaraiva.com.br confira os demais endereços das lojas em que você poderá encontrar o Jornal Estado de Direito. Livraria Revista dos Tribunais Acesse o site www.rt.com.br confira os endereços lojas da Editora RT em que o Jornal Estado de Direito é distribuído gratuitamente. Associação Nacional dos Procuradores Federais http://www.anpaf.org.br Associação Cultural Reggae RS - ACRER PAÍSES Através de Organismos Internacionais, professores e colaboradores o Jornal Estado de Direito chega a Portugal, Itália, México, Venezuela, Alemanha, Argentina, Ucrânia e Uruguai São mais de 480 pontos de distribuição. Contate-nos, distribua conhecimento e seja um transformador da realidade social! Conhecer para incluir O s trabalhos que antecedem a materialização do Jornal Estado de Direito são aqueles que determinam a característica de como será apresentada a publicação. As principais influências são os fatos que acontecem ao nosso redor, reconhecidos ou não pelo universo jurídico, mas que necessitam de reflexão e aprofundamento. A proposta da pesquisa científica a partir dos textos destacados na capa, tem como objetivo estimular e valorizar a importância do pensamento à prática, ambos, necessários para fortalecer a identidade, no caso do direito, o sentimento constitucional dentro de cada cidadão, para pensar o Direito que temos e o que precisamos ter. ser criativo, pensar com alteridade de como podemos trabalhar para que mais pessoas possam ser INCLUÍDAS. Nossa realização é poder ver, sentir, ouvir, como a sabedoria garante nossa dignidade, autoestima, para não se calar, para questionar até que ponto um argumento, uma decisão pode dizer que isso ou aquilo é direito, ou melhor, se aquilo faz justiça. Cultura Na próxima semana, o projeto Direito no Cárcere, do Jornal Estado de Direito, recebe no Theatro São Pedro, a Medalha da Cidade de Porto Alegre. Nesse dia, espero jai t junior, mafia kick No dia 18 de março, na Saraiva, em Porto Alegre, o Projeto Desmitificando o Direito recebeu Heber Luis Trindade Moreira, ex-integrante do Direito no Cárcere, para cantar a sua música “Manifesto Carcerário” com Ras Sansão, músico voluntário, Fernando Catatau, percussionista voluntário e eu no baixo”, música inclusão! A partir da pragmática jurídica, com exemplos, demonstramos como a dedicação e a confiança, colaboram para enfrentar o medo que oprime o desejo de conhecer o desconhecido. Isso porque o novo gera dúvidas, saímos de um plano estável para um plano o qual precisamos descobrir. Serviço público Assim, seremos capazes de enxergar pessoas que muitas vezes estão invíseis, que são vistas apenas quando precisamos, notamos na coleta de lixo, no transporte público ou quando somos vítimas da violência. Atenção e cuidado com quem faz parte da cidade requer como palavra central: inclusão. Dentro da política pública, envolver todos os setores para o cuidado daquilo que é comum. Desde a água, ao lixo, ao cárcere, pois todos vivemos nesse “condomínio”. estar reunida com os voluntários, parceiros, e, principalmente, com quem precisa ser incluído, os detentos, que hoje estão cumprindo pena com o monitoramento eletrônico. Fiquei pensando se já subiu ao principal palco de Porto Alegre, presidiários, policiais e voluntários... acredito que não. Espero poder num próximo texto aqui no Estado de Direito, poder compartilhar que esse feito aconteceu. Sentimento constitucional, inclusão social, alteridade, dignidade, se promove com cultura, nada mais animador do que um teatro para reforçar a nossa cidadania. * Diretora Presidente do Jornal Estado de Direito. Advogada. Jornalista. Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/ RS. Autora dos livros “Participação Cidadã na Gestão Pública” e “Samba no Pé & Direito na Cabeça” (obra coletiva), ambos publicados pela Saraiva. Construção Este texto pode estar sendo lido num escritório, na universidade, no ônibus, na praia, na fila do banco, no presídio, independente do lugar podemos ter convicção de que o conhecimento abre portas, janelas, traz luz para o nosso caminho. O sentido do nosso trabalho é esse. É um trabalho invisível de primeiro momento, que não pode ser avaliado como uma obra pública, nem tocado como objeto, porque a construção está dentro de nós, mas certamente o olhar que temos sobre o ser humano, a partir do conhecimento pode ser sim modificado. Somos mais que marcas e cores, somos o sentido do direito existir, somos comunidade e, como tal, devemos enxergar o outro. Pensar no coletivo é empreender, é *Os artigos publicados são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião desse Jornal. Os autores são os únicos responsáveis pela original criação literária.

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Estado de Direito n. 41 3 O melhor esquema para você passar em exames e concursos. Nova edição! Direito Constitucional Esquematizado®: 18ª edição. Obra revista, ampliada e atualizada até a EC n.77/2014 Metodologia revolucionária Utiliza quadros, palavras-chave e esquemas Qualidade e confiança para otimizar o tempo Indicado para Concursos e Graduação Pedro Lenza Doutor e Mestre em Direito pela USP. Preço sugerido: R$ 135,70 ou acesse saraiva.com.br COMPRE JÁ AF_JOB-357 Anuncio Est Direito.indd 1 3/19/14 4:31 PM

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4 Estado de Direito n. 41 A recepção equivocada do ativismo judicial em Terrae Brasilis Lenio Streck* carlos bailon N estes tempos pós-positivistas (com todos os problemas que esse termo acarreta), cada vez mais se torna necessário discutir as condições de possibilidade da validade do direito em um contexto em que os discursos predatórios dessa validade, advindos do campo da política, da economia e da moral, buscam fragilizá-la. Trata-se, enfim, de discutir o papel do direito na democracia, seus limites e sua força normativa. Em outras palavras, nesta quadra da história, não pode ser considerado válido um direito que não seja legitimado pelo selo indelével da democracia. Nesse sentido, penso que o direito deve ser preservado naquilo que é a sua principal conquista a partir do segundo pós-guerra: o seu grau de autonomia. foi feito às avessas num primeiro momento (de modo que não se pode considerar que o ativismo seja sempre algo positivo). O típico caso de um ativismo às avessas foi a postura da Suprema Corte estadunidense com relação ao new deal, que, aferrada aos postulados de um liberalismo econômico do tipo laissez faire, barrava, por inconstitucionalidade, as medidas intervencionistas estabelecidas pelo governo Roosevelt. As atitudes intervencionistas a favor dos direitos humanos fundamentais ocorrem em um contexto que dependia muito mais da ação individual de uma maioria estabelecida, do que pelo resultado de um imaginário propriamente ativista. Realização da Democracia Há que se levar em conta que o constitucionalismo surgido do segundo pós-guerra é, fundamentalmente, pós-positivista; os textos constitucionais – agora principiológicos – albergam essa nova perspectiva do direito. Nesse contexto, a busca da preservação da força normativa da Constituição sempre corre o risco de ficar fragilizada pela equivocada aposta nessa pretensa “abertura interpretativa”, uma vez que – e é neste ponto que se dá, no campo filosófico, a passagem do esquema sujeito-objeto para a relação sujeito-sujeito – a abundante principiologia veio para introduzir, no direito, o mundo prático que dele havia sido expungido pelas diversas posturas positivistas. Discricionariedade será, assim, o poder conferido ao juiz/intérprete para escolher uma entre várias alternativas. O problema é saber se as alternativas são legítimas e se a “escolha” se enquadra na circunstância discutida. Considere-se, ademais, o problema dessa “delegação” nos casos da interpretação do processo judicial, que fica à mercê da interpretação discricionária do juiz. O pano de fundo, a toda evidência, era – e ainda é – a discussão acerca das condições de possibilidade da realização da democracia. Afinal, se alguém tem que decidir por último, a pergunta que se põe obrigatoriamente é: de que modo podemos evitar que a legislação – suposto produto da democracia representativa (produção democrática do direito) – seja solapada pela falta de legitimidade da jurisdição? * Doutor e Mestre em Direito do Estado pela UFSC. Pós-Doutor em Direito Constitucional e Hermenêutica pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Professor titular dos cursos de mestrado e doutorado do PPGD da Unisinos. Autor das obras “Hermenêutica Jurídica e(m) Crise”, “Jurisdição Constitucional e Aplicação do Direito”. Procurador de Justiça (MP-RS). Interpretação do Direito Nesse sentido, é importante lembrar que é nesse contexto de afirmação das Constituições e do papel da jurisdição constitucional que teóricos dos mais variados campos das ciências sociais – principalmente dos setores ligados à sociologia, à ciência política e ao direito – começaram a tratar de fenômenos como a judicialização da política e o ativismo judicial. Ambos os temas passam pelo enfrentamento do problema da interpretação do direito e do tipo de argumento que pode, legitimamente, compor uma decisão judicial. Em outras palavras: quais são as condições de possibilidade do argumento jurídico-decisório? Sob quais circunstâncias é possível afirmar que o tribunal, no momento de interpretação da constituição, não está se substituindo ao legislador e proferindo argumentos de política ou de moral? Uma Constituição nova exige, portanto, novos modos de análise: no mínimo, uma nova teoria das fontes, uma nova teoria da norma, uma nova teoria hermenêutica. A pergunta que se colocava era: de que modo poderíamos olhar o novo com os olhos do novo? Afinal, nossa tradição jurídica estava assentada em um modelo liberal-individualista (que opera com os conceitos oriundos das experiências da formação do direito privado francês e alemão), em que não havia lugar para direitos de segunda e terceira dimensões. Do mesmo modo, não havia uma teoria constitucional adequada às demandas de um novo paradigma jurídico. Essas carências jogaram os juristas brasileiros nos braços das teorias alienígenas. Consequentemente, as recepções dessas teorias foram realizadas, no mais das vezes, de modo acrítico, sendo a aposta no protagonismo dos juízes o ponto comum da maior parte das posturas. Com efeito, houve um efetivo De que modo podemos evitar que a legislação – suposto produto da democracia representativa (produção democrática do direito) – seja solapada pela falta de legitimidade da jurisdição? “incentivo” doutrinário a partir de três principais posturas ou teorias: a jurisprudência dos valores, a teoria da argumentação de Robert Alexy e o realismo norte-americano (com ênfase no ativismo judicial). Sobre este último, o termo ativismo judicial vem sendo empregado no Brasil de um modo tabula rasa. Note-se: nos Estados Unidos – e esta é/foi a terceira recepção equivocada – a discussão sobre o governo dos juízes e sobre o ativismo judicial acumula mais de duzentos anos de história. Não se pode esquecer, por outro lado, que ativismo judicial nos Estados Unidos

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Estado de Direito n. 41 5 as e os esTão na ReVisTa dos TRiBUnais imagens ilustrativas Pro Cesso Civil Coleção Curso avançado de ProCesso Civil – vol. 1 Coleção Curso avançado de ProCesso Civil – vol. 2 Coleção Curso avançado de ProCesso Civil – vol. 3 teoria Geral do ProCesso e ProCesso de ConheCiMento 14.a Edição Coordenação: exeCução 14.a Edição Coordenação: ProCesso Cautelar e ProCediMentos esPeCiais 13.a Edição Coordenação: luiz rodrigues Wambier e eduardo talamini luiz rodrigues Wambier e eduardo talamini luiz rodrigues Wambier e eduardo talamini Penal ConstituCional lançaMento Previsto 26/03 Curso de direito Penal Brasileiro Parte Geral e Parte Especial 13.a Edição luiz regis Prado Érika Mendes de Carvalho e Gisele Mendes de Carvalho Constituição Federal CoMentada Com súmulas e julgados selecionados do STF e outros tribunais 3.a Edição José Miguel Garcia Medina TeLeVendas 0800-702-2433 Paraná • Curitiba • Cascavel • Londrina • Maringá • Pato Branco • Ponta Grossa • Umuarama • Distrito FeDeral • Brasília • Goiás • Goiânia • Rio Verde • Minas Gerais • Belo Horizonte www.livrariart.com.br endereços completos em: www.rt.com.br/lojas ou www.livrariart.com.br/lojas Estado_abril_2014.indd 1 13/03/14 15:31

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6 Estado de Direito n. 41 A colonialidade em ação, no Brasil de hoje César Augusto Baldi* tadeu vilani O que as críticas ao programa “Mais Médicos”, ao fenômeno dos rolezinhos e à extensão de direitos trabalhistas a empregados domésticos têm em comum? No caso dos direitos trabalhistas, a alegação de “tratamento idêntico à de alguém da família”, escondia a racialização da força de trabalho doméstico, a discriminação de gênero e a manutenção dos espaços à imagem e semelhança da senzala (a “dependência completa de empregada” sem janelas, com pouca iluminação e separada da parte social da casa, numa verdadeira delimitação do que é público e privado no espaço familiar). pela utilização das expressões, não poderia ter sido mais evidente. Inclusão Para os rolezinhos, as observações postadas, em redes sociais, de que não se planejavam tais reuniões para capinar, visitar bibliotecas e buscar emprego, mal escondiam: a) o parasitismo de uma elite que simplesmente fica ostentando em shopping center (que “podia” criticar, “sem espelho”, a “inveja” das “roupas de marca”); b) a delimitação dos espaços públicos para somente uma parte da população (reação similar às primeiras experiências de “passe livre” em Porto Alegre, quando a classe média evitava os shoppings próximos ao centro, porque “mudava” o público), delimitando “quem está (ou não) no local certo”; c) a estigmatização da música e dos comportamentos da periferia, num “revival”, em relação ao funk ostentação, do que já fora praticado à capoeira; d) a “escolha” das prioridades destes jovens. O deferimento de liminares, com determinações vagas, proibição do direito de “ir e vir” (“ponderado” em relação a outros direitos, como o de “propriedade” dos lojistas, como se não fossem tais locais parcialmente públicos ou voltados ao público), com patamares individuais de multas em dez mil reais (sabidamente desproporcionais à condição econômica dos pretensos “réus”) demonstra a outra face da inabilidade do Poder Judiciário e de parte da elite sócio-cultural As três situações recentes estão a demonstrar a manutenção da mentalidade colonial e racista de boa parte da elite e da mídia nacionais, a urgente necessidade de descolonização do saber para lidar com a mudança de comportamentos e de parâmetros, bem como a obtusidade em relação ao diferente, ao novo e às populações negras, de periferia e de todos que não se enquadrem no perfil branco, proprietário, heterossexual e adulto. Como sempre, não se viu nas atitudes qualquer pecha de racismo ou discriminação. Mais que isto: a necessidade de repensar a forma de recrutamento e o tipo de concursos que vêm sendo feitos para as vagas de juízes e membros do Ministério Público. A dificuldade dessas instituições em discutir políticas internas de ação afirmativa (a polêmica, no CNMP, sobre a constitucionalidade de “cotas” para os concursos de procuradores é significativa) demonstra a perpetuação de um elitismo, com similitudes às reações antes vistas nas universidades públicas. Soa paradoxal que seja o Poder Executivo a tomar medidas nesse sentido. Ou que iniciativas de inclusão e preparação distinta sejam propostas pela Defensoria Pública/SP, a revelar novas tensões nas relações entre esta instituição e o MP. Não se trata, apenas, de incluir “disciplinas humanísticas” ou “direitos humanos” na avaliação de candidatos. As três situações recentes estão a demonstrar a manutenção da mentalidade colonial e racista de boa parte da elite e da mídia nacionais, a urgente necessidade de descolonização do saber e do poder e a premente discussão sobre as formas que o racismo, sexismo e o colonialismo vêm assumindo nos dias de hoje. As manifestações de junho foram um alerta, que alguns entenderam como dirigido aos Poderes Executivo e Legislativo. Ministério Público e Poder Judiciário fingiram que o problema não lhes dizia respeito. Ainda há tempo de reverter este quadro. *Mestre em Direito (ULBRA/RS), doutorando pela Universidad Pablo de Olavide, coordenador do livro “Direitos Humanos na sociedade cosmopolita”, pela Renovar, 2004. Mais Médicos Com o programa “Mais Médicos”, a desqualificação profissional em relação a cubanos (comparados a europeus), em sua maioria de tez negra, vinha associada à designação “escravos” (em decorrência de acordo firmado com OPAS/ OMS, sem relação trabalhista e de caráter internacional), o que mais revela o explícito racismo (social e epistêmico), a desclassificar, também, a atenção primária e a medicina comunitária, o foco no médico de família e a preocupação com doenças tropicais, em antípoda à medicina dita “avançada”, dependente de alta tecnologia, “sofisticação” e voltada para doenças de Primeiro Mundo. Uma versão “atualizada”, na medicina, de alguns argumentos lançados quando das “ações afirmativas”. A racialização da temática,

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Estado de Direito n. 41 7 Eleições 2014 Monica Herman Caggiano* O Poder Normativo da Justiça Eleitoral produz um corte cirúrgico em competências constitucionalmente fixadas o mencionado art. 105, da Lei n. 9.504/97, vai além. Identifica e aponta textualmente os limites materiais para a atividade normativa do TSE, advertindo: “Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, [....]”- grifo nosso. Indaga-se, uma vez mais, o que restou da garantia da segurança jurídica ante a marginalização do princípio da legalidade e a ignorância do período de carência de um ano preconizado pelo já referido artigo 16 da nossa Magna Lei de 1988. encontrava reconhecido na Resolução anterior (de n. 23.222/2010). Em que o constituinte não distingue e não limita, não poderá o legislador infraconstitucional fazê-lo. E esta é regra elementar de interpretação constitucional. A Democracia, cabe recordar, é exigente e o é com os cidadãos, com os governantes e com as instituições. Requer condutas éticas. É intransigente no terreno da garantia da segurança jurídica e da confiança mútua (mutual trust) entre governo e governados. No entanto, configura o único modelo político apto a preservar a liberdade do ser humano convivendo na sociedade politicamente organizada, notadamente, no complexo e sofisticado panorama que o século XX desvendou e que este começo de novo século vem consolidando. A Democracia reclama o esforço de todos. Isto porque a todos beneficia. * Graduou-se em Direito, tornando-se bacharel em ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde conquistou, ainda, os títulos de Mestre, Doutor e LivreDocente. Ocupa o cargo de Professora Associada do Departamento de Direito do Estado e Presidente da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Junto à Universidade Presbiteriana Mackenzie, é Professora Titular de Direito Constitucional e Coordenadora do Curso de Especialização em Direito Empresarial. no eleitoral. Ano de emoções, arranjos políticos, realinhamento das forças partidárias que irão disputar os postos eletivos e novas investidas da Justiça Eleitoral no uso do clássico, tradicional e temido poder normativo que a Constituição de 1988 lhe atribuiu. Pois bem, há muito já foi remarcado o fato de que, no exercício da tarefa de editar normas disciplinadoras das eleições, a Justiça Eleitoral vem produzindo regras que transpõem - e muito – a competência que detém. Dois casos passaram a integrar este histórico elenco de avanços desnecessários e manifestamente ofensivos à letra da Constituição. Tratam-se das conhecidas Resoluções de nº 21.702, de 02 de abril de 2004, que reduziu o número de vereadores, impondo a edição de uma Emenda Constitucional para o reparo do corte cirúrgico efetuado, e da Resolução nº 20.993, de 26 de fevereiro de 2002, documento que passou a ser associado ao fenômeno da verticalização e que, a seu turno, exigiu emenda à Constituição para assegurar a liberdade e a autonomia dos partidos políticos de deliberarem sobre coligações. Por mais uma vez, neste pleito de 2014, a cidadania e, principalmente, os atores do cenário da competição eleitoral são surpreendidos com a edição de dispositivos extravagantes. Impacta a Resolução TSE nº 23.396, 17 de A dezembro de 2013, ou seja, baixada no fechar das cortinas do exercício de 2013 e extrapolando o limite temporal, constitucional, de um ano, para a edição de normas que venham a regulamentar as eleições/2014 (art. 16, C. F.). Desta feita, a Justiça Eleitoral assume o monopólio do inquérito penal eleitoral, alijando o Ministério Público desta relevante tarefa. Ministério Público Inconcebível e, no mínimo, curiosa a ação do TSE que, em território definido por uma ordem jurídica antagônica a monopólios, respaldada no princípio do pluralismo, por intermédio de uma mera Resolução, ato normativo de segundo grau e que deve atender, respeitar e se sujeitar aos limites da Lei e da Constituição, extermina o exercício da competência constitucional do Ministério Público de instaurar inquéritos penais, inclusive de natureza eleitoral (C. F., inciso VIII, art. 129). E mais, perquirindo os termos da indigitada Resolução, o leitor é informado acerca do seu fundamento: art. 23, inciso IX, do Código Eleitoral e art. 105, da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei Eleitoral). Os dois dispositivos, porém, cuidam tão somente da atribuição do TSE para expedir regulamentos para as eleições e a Lei Eleitoral de 1997 fixa o prazo limite para tanto em 05 de março. Mas, Democracia A história se repete. Antes as Resoluções de 2002 e de 2004. Hoje o expurgo, por via de Resolução, de atribuição constitucional do Ministério Público. Certo é que, poderiam argumentar os defensores da redação dada ao art. 8, da Resolução TSE n. 23.396, 17 de dezembro de 2013, com o fato de que a Constituição Federal, no inciso VIII, do seu art. 129, refere-se apenas à instauração do “inquérito penal”. Isto, todavia, reforça a tese da competência do nosso “parquet” de instaurar inquéritos penais eleitorais, como aliás se C M Y CM MY CY CMY K

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8 Estado de Direito n. 41 A criminalização das imigrações Bruno Espiñeira Lemos* marco domino, onu O tema da criminalização dos imigrantes cada dia que passa tem se tornado a tônica dos países considerados desenvolvidos. Desse modo, a nova centralidade dos problemas dos “imigrantes” e das “pessoas em busca de asilo” assume posição destacada na agenda política moderna, e o papel crescente que os vagos e difusos “temores relacionados à segurança” desempenham nas estratégias globais emergentes e na lógica das lutas pelo poder” tem sido objeto de insistentes advertências de Bauman, em especial, na sua obra Vidas desperdiçadas. Refugos Humanos Quando se refere à ideia de “superpopulação” utilizada como argumento para as sanções direcionadas aos imigrantes, Bauman a trata como ficção atuarial para justificar a criminalização das parcelas vulneráveis da população (migrantes econômicos, pobres), vistos como “refugos humanos” o que se confunde com o desconforto gerado por esses “consumidores falhos” (ou seja, pessoas carentes do dinheiro que lhes permitiria ampliar a capacidade do mercado consumidor). Os Estados nacionais cada vez mais tem associado a imigração com a prática de delitos e essa intolerância se corporifica na rígida legislação de combate aos movimentos migratórios. Passa-se a criminalizar a simples entrada e permanência nos territórios criminalizadores, uma outrora irregularidade se converte em delito. Evidencia-se um rápido irradiar do cenário norte-americano, com o seu exemplo absorvido na legislação e nas práticas dos demais países que recebem grande fluxo migratório e ao que se percebe o Brasil agora, acriticamente, busca seguir o mesmo roteiro Passa-se a criminalizar a simples entrada e permanência nos territórios criminalizadores, uma outrora irregularidade se converte em delito criminalizador, com o seu famigerado e se espera, natimorto, projeto de Código Penal (PLS 236/12). Em passado recente, os atentados terroristas de 2001 fizeram gradualmente endurecer e aumentar a intransigência e mesmo intolerância com aos cidadãos estrangeiros. A lei antiterrorista passou a autorizar as detenções de “não cidadãos” sem acusação. Sem medo de errar, podemos afirmar que hoje se vive a aplicação de um direito penal do inimigo estrangeiro. Essa criação de tipos ou mesmo o endure- cimento da legislação penal é típico de uma ótica sustentada por Carl Schmitt do “diferente” e que referenda a ideia do outro, do inimigo e que tem encontrado a sua expressão máxima nos EUA, onde se procura controlar agressivamente as chamadas “subculturas perigosas” como o crime organizado e o terrorismo (Frommel, 2008:75). Independentemente da necessidade de repressão do crime, neste caso paradigmático do olhar sob o Direito Penal do Inimigo, as sanções são qualificadas de ‘desproporcionalmente altas’ (Melià, 2008:3) fazendo ‘ressurgir o punitivismo’ através de uma aplicação efetiva da lei com maior decisão através da produção de novas normas penais ou do endurecimento das que previamente existiam (Díez Ripollés, 2004; Melià, 2008:6; Silva Sanchéz, 2003), além de serem vistos os migrantes como concorrentes dos cidadãos locais. (Ver GUIA, Maria João. Imigração, Crime e Crimigração: alteridades e paradoxos. Comunicação ao doutorado da faculdade de Direito e Economia da Universidade de Coimbra, 30-05-2012, n. 1139, p. 6). Estado Social A triste leitura que imprimimos a tudo isso, em um cenário no qual pretende se inserir o Brasil, mesmo sem tradição para tanto, é a ideia, como se disse, dos “parasitas”, dos “consumidores falhos”, em busca do resto dos benefícios do estado social, que ocupariam suas vagas de trabalho e mesmo a potencialidade que carregam de serem eles criminosos ou terroristas, negando-lhes a subjetividade para desqualifica-los enquanto pessoa e na expressão de Bauman, tornando-os alvo, como lobos que devemos manter longe das nossas portas. Prefiro ficar com a “poesia da humanidade” de Ifigênia em Táuride , de Goethe, Ifigênia, mulher heroica, que redime a raça dos átridas da maldição hereditária do assassinato e da vingança, para alcançar um ideal de respeito à vida humana e à justiça e que consegue o repatriamento dos três estrangeiros ao seu país natal (Orestes, Pílades e ela própria) diante da sociedade fechada dos tauridianos e de seu rei Thoas, ao revogar o édito sanguinário que punia com a morte os estrangeiros, tornando-se uma sociedade aberta e hospitaleira. * Advogado, procurador do Estado da Bahia, mestre em Direito (UFBA), pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal (IDP), membro da Comissão de Ciências Criminais e Segurança Pública da OAB/DF, ex-procurador federal. Autor do livro “Discussões Atuais de Direito Penal”, pela Editora Letra da Lei.

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Estado de Direito n. 41 9 Priorizar a cultura da paz José Renato Nalini* Q uando Pedro I pretendeu instituir uma Escola de Direito no Império nascente, foi buscar o modelo coimbrão. Era ali que os brasileiros se abeberavam na ciência jurídica e se mostrava fundamental romper os laços ideológicos entre a burocracia lusa e a do novo Estado. Transplantou-se, pura e simplesmente, a estrutura vigente em 1827, na mais célebre dentre as Faculdades portuguesas. Ocorre que o padrão de Coimbra não era novo. Ao contrário, acompanhava o paradigma das primeiras Universidades europeias, afeiçoando-se ao figurino de Bolonha, que datava mais de mil anos. Desde então, quais as grandes modificações sofridas pelas Escola de Direito no Brasil? O cerne do problema continua intacto, ou mesmo agravado e a Justiça ofereceu uma prestação jurisdicional que encerra o processo, mas não elimina o conflito de obstáculos que faz proliferar os Cursinhos de Preparação, tentativa exitosa de revisão intensificada de toda matéria vista no Bacharelado em Direito. A ênfase dos cursos jurídicos está na ciência processual. Recordo-me da árdua batalha travada pelos processualistas para conferir autonomia científica àquele ramo do Direito que era chamado “adjetivo”, para qualificar a área mais relevante, do direito “substantivo” ou substancial. Obtiveram sucesso e produziu-se tonelagem tão grande de literatura processual, que o instrumento passou a ser muito mais importante do que a substância. Não é exagero constatar que a forma se converteu em finalidade e que grande parcela das decisões judiciais merece resposta meramente processual. Ou seja: o cerne do problema continua intacto, ou mesmo agravado e a Justiça ofereceu uma prestação jurisdicional que encerra o processo, mas não elimina o conflito. Esse um dos aspectos do fenômeno da intensa judicialização da vida brasileira. Todas as questões chegam ao Poder Judiciário e, chamado a intervir nas mais distintas esferas de relacionamento, o juiz é chamado de “ativista”, assumindo um protagonismo que muitos consideram indesejável e propiciador de anômala relação entre as clássicas funções estatais. Essa concepção de processo produziu quase cem milhões de ações em curso pelos tribunais brasileiros, o que parece enfermidade. Não é saudável uma sociedade beligerante, que não consegue resolver seus problemas à mesa do diálogo, mediante saudável exercício da argumentação, da ponderação e de outras ferramentas que poderiam ser chamadas singelamente de bom senso. Urge que a lucidez à frente dos milhares de cursos jurídicos brasileiros se compenetrem da situação e privilegiem uma nova formatação do ensino e aprendizado do direito. Invistam na cultura da pacificação, da negociação, da conciliação, da mediação, da arbitragem e ousem à procura de alternativas. O pragmatismo anglo-saxão produziu dezenas de fórmulas de resolução de controvérsias que prescindem da judicialização. Esse o caminho racional para o Brasil dos litigantes. Ensino desconectado Continuamos com as aulas prelecionais, salas repletas nos primeiros semestres, na constatação de que se esvaziarão nos posteriores, pois parcela considerável do alunado se desencanta com a estratégia do ensino jurídico. Disciplinas compartimentadas, cada Departamento a se autoconsiderar o mais importante, ensino desconectado e sem concatenação lógica entre os vários temas. A transmissão do conhecimento privilegia a memorização, com a pretensão de informar ao bacharelando o conteúdo enciclopédico inatingível para dominar toda a legislação, doutrina e jurisprudência produzida pelo universo jurídico. O modelo de armazenamento do conteúdo jurídico vai replicar nos concursos públicos para recrutamento de todos os profissionais da crescente área das ciências do direito. Uma corrida Não é para poupar o Poder Judiciário dessa invencível carga de trabalho. Se a sociedade entender que a Justiça é o único remédio, a resposta vem pronta e engatilhada: prepare seu bolso, porque o Judiciário não hesitará em crescer até o infinito. Haverá um juiz em cada esquina, acompanhado dos parceiros imprescindíveis e de uma estrutura dispendiosa para atender à demanda. O objetivo é outro e mais relevante: uma Democracia precisa de cidadania madura, capaz de refletir, de dialogar, de enfrentar seus próprios problemas. E o caminho exclusivo do processo gera uma sociedade semi-cidadã, infantilizada, incapaz de protagonizar seus próprios interesses. Quem já percebeu que, embora chamado “sujeito processual”, o ocupante de polo ativo ou passivo na relação jurídica em juízo é, na verdade, um “objeto da vontade do Estado-juiz?”. Já a solução negociada favorece a autonomia do sujeito, é uma alternativa mais ética se posta em cotejo com a heteronomia da decisão judicial, que priva o interessado de participação efetiva na missão de realizar o justo concreto. Invistamos na pacificação e o Estado de Direito de índole Democrática instituído no Brasil só terá a ganhar. * Atualmente é secretário-executivo da Academia Paulista de Letras (APL), Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), professor da Sociedade Padre Anchieta de Ensino S/C Ltda e professor permanente do Programa de Mestrado da UNINOVE, além de ministrar aulas na Escola Paulista da Magistratura. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o biênio 2014/2015. O Labirinto da Codificação do Direito do Comércio Internacional Valesca Raizer Borges Moschen* O processo de codificação do Direito Internacional Privado, particularmente do direito do comércio internacional, passa por uma nova e considerável transição. O fenômeno da regulamentação comercial possuiu, em seu início, uma natureza eminentemente privatista. O fortalecimento dos Estados e das organizações interestatais, contemporaneamente, transferiu a tais sujeitos, a responsabilidade pela sistematização das regras inerentes às relações jurídicas subjetivas de natureza comercial. Na atual etapa do sistema capitalista, entretanto, com a proclamada mobilidade dos fatores de produção, capital e trabalho, e a consequente deterioração das fronteiras nacionais, a metodologia interestatal de codificação do Direito Internacional Privado, vem sendo alterada no sentido de aproximar da participação, cada vez maior, de atores privados. Duas premissas devem ser levantadas: a primeira, que no âmbito do direito comercial internacional, a dicotomia entre o interesse público e privado é relativamente pontual. O exercício da atividade econômica transfronteiriça transcende a visão de serem realidades antagônicas, a pública e a privada. Desta forma, a codificação “privada” do direito comercial internacional não pressupõe, necessariamente, uma contradição com o interesse público, uma vez que, nessa seara, os interesses públicos e privados são muitas vezes recíprocos e comuns. A segunda, é a relativa à natureza dos instrumentos utilizados para a proclamada codificação. Enquanto responsáveis pela codificação do direito do comércio internacional, os Estados utilizavam instrumentos convencionais como a principal via de harmonização jurídica. De tratados e convenções internacionais passa-se, na atualidade, à utilização de estruturas normativas brandas ou softs. Estruturas, aliás, já utilizadas desde o início da consolidação do direito comercial. A diferença entre a codificação inicial e a atual sistematização do direito do comércio internacional reside na obrigatoriedade e alcance de tais instrumentos. A Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, organização internacional fundada em 1893 - referência máxima na unificação desse ramo do direito – propôs, desde 2006, um projeto de uniformização da lei aplicável em matéria contratual, a partir da identificação de princípios gerais relativos à escolha da lei aplicável aos contratos internacionais. Tal projeto, já aprovado pela reunião do Conselho em 2013, é um exemplo da nova conduta adotada pela mencionada codificação. A opção de Haia por um instrumento não convencional, em detrimento das tradicionais “Convenções de Haia”, chama a atenção, não apenas pelo seu conteúdo, mas, também por sua natureza jurídica. A opção por um instrumento de soft law se deve pela vontade de buscar uma codificação de caráter universal a ser lograda pela aproximação de sistemas jurídicos diferentes, baseada em princípios gerais (e não de normas) habitualmente utilizados na solução da escolha da lei aplicável? A natureza privada de tais princípios indicará a legitimidade e a capacidade dos atores privados para responderem pela regulamentação do comercial internacional? Quanto ao conteúdo material do projeto de Haia, observa-se o fortalecimento da vontade das partes em estabelecerem a lei A codificação “privada” do direito comercial internacional não pressupõe, necessariamente, uma contradição com o interesse público aplicável às suas relações contratuais, em detrimento da regulamentação estatal, especialmente, quando o artigo segundo do projeto determina que o contrato será regido pela lei escolhida pelas partes. E, como inovação de fundamental importância, tem-se a consagração, no artigo terceiro da lex mercatória, como regra de direito. O exemplo daquele Projeto de Haia indica que, na bifurcação do labirinto da codificação atual do Direito Internacional Privado, será a “privatização” a direção escolhida? * Professora Associada do Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Direito da UFES, Doutora em Direito pela Universidade de Barcelona.

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10 Estado de Direito n. 41 Tensões entre a jurisdição constitucional e documentos internacionais de Direitos Humanos Anna Candida da Cunha Ferraz* Fernando frazão, agência brasil internacionalização dos direitos humanos é fenômeno político-jurídico auspicioso para toda a humanidade. Assegura a efetivação da dignidade humana, fonte natural dos direitos humanos e busca respeito e expansão desses direitos extramuros, além dos limites dos Estados. Porém, essa internacionalização causa, sim, tensões em nosso ordenamento. Seja quanto à aplicação dos documentos internacionais, seja relativamente às decisões de organismos e cortes internacionais. A Tais documentos têm o poder de modificar a Constituição? Qual a solução quando assinam documentos que ferem a Constituição? o ordenamento estatal. Há Estados, como os da União Europeia, cuja solução se encontra na respectiva Constituição, que outorga aos documentos internacionais validade igual ou superior às normas constitucionais ou leis internas (supralegalidade). Assim, se ocorrem tensões são elas resolvidas nas cortes constitucionais pela aplicação da Constituição. No Brasil, a posição hierárquica dos documentos internacionais de direitos humanos suscita problemas. A questão deve ser analisada sob a perspectiva de dois momentos distintos: (a) perante o §2º do art. 5º da Constituição de 1988, na sua versão originária. (b) a partir da inserção, pela EC 45/2004, de um §3º ao art. 5º na Lei Maior. Antes da análise desse tema, alguns pontos devem ser registrados. Assim, cabe lembrar, que os documentos internacionais resultam da adesão do País, vez que ainda não existe um Estado Internacional, adesão que depende da assinatura do PR e da ratificação do CN, poderes constituídos. A ressalva é essencial porquanto não têm o PR e o CN, enquanto poderes ordinários, competência para modificarem a Constituição “ex moto proprio”. A Constituição, como obra do Poder Originário, que encarna o povo, não pode ser alterada senão pelos meios que ela própria prevê. Não custa lembrar que o PR não pode praticar atos que atentem contra a Constituição (caput do art. 85, CF). Assim, não podem PR e CN, por principio, ratificarem documentos que contrariem a Constituição. Esse um dos primeiros pontos de tensão entre documentos internacionais e a Constituição, que enseja questões: pode o PR assinar e o CN referendar documentos que contrariem a Constituição, ainda que cuidem de direitos humanos? Tais documentos têm o poder de modificar a Constituição? Qual a solução quando assinam documentos que ferem a Constituição? Federalização dos Direitos Humanos No segundo caso, o temor de represálias e sanções tem levado Estados a mudanças jurídicas significativas. No Brasil ocorreu a chamada federalização dos direitos humanos, com o deslocamento de competência da justiça estadual para a justiça federal, a fim de possibilitar à União tomar providencias diretas em casos de conflitos que não encontrem pronta resposta dos Estados. Essa medida, vinda de mudança na Constituição (§5º, art. 109), provocou acesos debates sobre ter ou não sido lesada nossa federação e violados direitos constitucionais (ex. o princípio do juiz natural). A matéria ainda não foi examinada no STF. Com relação ao primeiro caso, as tensões decorrem, principalmente, da forma pela qual os documentos internacionais integram Constituição Examine-se, agora, o primeiro momento apontado: a posição dos documentos internacionais frente ao §2º do artigo 5º da CF. Prevê esse parágrafo que os direitos e garantias constitucionais expressos no texto não excluem outros direitos “decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais” em que o País seja parte. Esse enunciado, que a doutrina apontava como o nascimento de “direitos residuais, inominados, implícitos ou decorrentes”, à semelhança de norma constante da Constituição dos EEUU de 1787, repete disposição das constituições anteriores com uma importante inovação: a inclusão dos tratados como fonte desses direitos. Mesmo ante esse texto inovador, todavia, o STF continuou a entender, na esteira de jurisprudência até então dominante, que os mesmos tinham hierarquia de leis federais, já que de emenda constitucional não se tratava e que os direitos deles decorrentes, por igual, seriam admitidos com tal hierarquia, vez que não poderiam, se contrários à Constituição, modificá-la. Como de leis federais poderiam modificar leis nacionais, prevalecendo o princípio da “lex posterior” na solução de conflitos. A inserção do §3º ao artigo 5º significou um novo momento na “internalização” dos documentos internacionais. Anotou-se, na doutrina, com júbilo, que o País passava a reconhecer a relevância dos documentos internacionais de direitos humanos que traziam em si forte carga do direito humanitário presente nos organismos internacionais. Destarte, pelo texto constitucional, os documentos aprovados pelo CN sob a forma da EC adentrariam no ordenamento jurídico com a força equivalente às normas constitucionais. O Brasil buscava inovadoras linhas da “internalização” dos do-

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Estado de Direito n. 41 cumentos de direitos humanos. Veja-se que a Constituição Argentina elevou os documentos internacionais ao patamar de normas constitucionais e atribuiu, com sabedoria, o mesmo status aos documentos internacionais de direitos humanos anteriores à data da reforma, relacionando-os um a um e, mais, instituiu o status de “supralegalidade” para os demais documentos internacionais. Assim, eliminou tensões que surgissem relativamente aos documentos anteriores e ao status dos demais documentos internacionais. 11 mesmo as constituições anteriores, já que a prisão deste último é, sim, prisão por divida. Julgar o DL inconstitucional seria o caminho. Observe-se que, a despeito dessa decisão, as tensões relativas à inserção dos documentos internacionais anteriores à EC 45/2004 permanecem. A primeira questão se assenta no caráter de supralegalidade apontado a esses documentos. É certo que inexiste no ordenamento pátrio (art. 59, CF) essa categoria de normas. De outro lado, é inegável que o efeito dessas decisões ultrapassou os argumentos adotados, vez que a norma constitucional (art. 5º, LXVII), no que refere ao depositário infiel se tornou letra morta perante a legislação brasileira, já que não mais poderá ser disciplinada. Em última análise, pois, o STF revogou tacitamente norma constitucional. É admissível essa posição? Assim, permanece o questionamento sobre o status dos documentos internacionais no País. Será importante vermos o desdobramento dessa questão em outro caso que surja perante o STF. Será que ele manterá essa posição? Por outro lado, pode EC que aprova tratado violar a cláusula pétrea do art. 60? Questão ainda sem resposta. Por ora é o que temos. * Possui graduação em Direito Em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito Universidade de São Paulo. Mestrado em Direito pela Faculdade de Direito Universidade de São Paulo e doutorado em Direito pela Faculdade de Direito Universidade de São Paulo. Tem o Título de Livre-Docente pela FD/ USP e de Professora Associada da mesma Instituição. Atualmente é professor titular e coordenadora do Mestrado do Centro Universitário Fieo. Impõe-se entender que a prisão do depositário infiel é prisão civil por dívidas e que jamais deveria figurar em nossas constituições. Todavia, o fato é que a disposição é expressa na Constituição de 1988 vador? Qual a razão de, por EC, delinear-se para os documentos internacionais de direitos humanos a equivalência às normas constitucionais, desde que aprovados por EC, se assim já o eram? A correta interpretação do sistema constitucional indicava o contrário. Assim, o §3º veio reforçar a posição defendida pelo STF no sentido de que os tratados, por sua forma de adentrar em nosso ordenamento (assinatura do PR, referendo do CN e aprovação por Decreto, atos infraconstitucionais), somente podiam ter a natureza de leis federais. E aqueles que, após a EC 45/2004, fossem aprovados pelo rito da EC teriam status equivalente à EC. decisões proferidas em habeas corpus (HC: 95967, 11/11/2008, 96.772/, 09/05/2009) e Recursos Extraordinários (RE: 349.703/RS, de 03/12/2008; 466.343/SP de 3/12/2008), o STF mudou sua orientação anterior. Rejeitou, por maioria, o status de normas constitucionais aos documentos internacionais anteriores à EC 45/2004, mas atribuiu-lhes hierarquia de “supralegalidade”. Assim, entendeu que a prisão na alienação fiduciária, imposta pelo DL 911/69 constituía prisão civil estando proscrita pelo Pacto que, como norma supralegal havia revogado esse ato normativo. A partir de então foram consideradas derrogadas todas as normas legais que estabeleciam regras relativas à prisão de depositário infiel. Ora, quanto ao mérito, impõe-se entender que a prisão do depositário infiel é prisão civil por dívidas e que jamais deveria figurar em nossas constituições. Todavia, o fato é que a disposição é expressa na Constituição de 1988, pelo que se impões sua alteração formal. Aliás, a equiparação no DL entre depositário infiel e a alienação fiduciária era inconstitucional frente Hierarquia de Leis A EC 45, todavia, cuidou apenas dos “novos” documentos que a partir de 2004 adentrassem o País atribuindo-lhes força constitucional. Em razão disso, surge a primeira gama de tensões: qual a hierarquia dos documentos que haviam adentrado o ordenamento brasileiro antes de 2004 e que não haviam sido aprovados mediante o processo das emendas constitucionais? Documentos que o STF já considerara com a hierarquia de leis federais? Se uma Constituição, salvo expressa disposição, vige para ao futuro, não há como entender que a norma introduzida tenha atribuído status constitucional aos documentos que lhe antecederam. Então, como alterar essa posição? Observe-se que a disciplina do §3º da EC 45 veio reafirmar o acerto da orientação anterior do STF. Com efeito, se, como defendiam alguns, a natureza dos documentos internacionais de direitos humanos já se desenhara como a de norma constitucional pelo §2º do art. 5º da CF, por que o §3º, ino- Decisões do STF Essa questão aflorou no STF, bem depois da EC 45/004, quando da discussão do inciso LXVII do art. 5º CF (que dispõe sobre a impossibilidade de prisão civil salvo recusa inescusável do pagamento de pensão alimentícia e a do depositário infiel) à luz do Pacto de San Jose da Costa (art. 7º. 7 ). Em várias Convenção de Viena de 1980 no Brasil de 2014 Luiz Edson Fachin* E m abril ano passam a produz efeitos no País as regras da Convenção das Nações Unidas para a Compra e Venda Mercantil (Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG). A CISG, como se sabe, foi ratificada pelo Decreto Legislativo 538; também conhecida como Convenção de Viena de 1980, já está incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro desde 2012. O objeto da Convenção são os contratos internacionais de compra e venda, assim compreendidos como aqueles integrados por “partes que tenham seus estabelecimentos em Estados distintos: (a) quando tais Estados forem Estados Contratantes; ou (b) quando as regras de direito internacional privado levarem à aplicação da lei de um Estado Contratante”. Ainda que purgando a mora, o Brasil vem de responder positivamente à dinâmica do comercial internacional e à segurança jurídica das relações de compra e venda, tanto para a América Latina quanto para países expressivos como a China. Com decidido interesse econômico e jurídico, e ainda maior ênfase, estudos e eventos colocam o tema na merecida pauta de debates. Há matérias de grande relevo na perspectiva dos custos e da mitigação dos riscos de negociação, bem como dos desafios para o Poder Judiciário brasileiro, além de perspectivas diferenciadas no importante segmento da arbitragem. Um dos tópicos que merece referência trata dos eventuais vícios redibitórios ou vícios da mercadoria. No ponto, a Convenção opta por uma noção mais abrangente de “desconformidade”, que compreende os vícios mas neles não se esgota. A CISG não traz, pois, normas específicas que qualifiquem a inadequação de mercadorias como vícios redibitórios; parte de um conceito geral de desconformidade das mercadorias. O artigo 35 da Convenção oferece os parâmetros básicos para a aferição das desconformidades, aparentes ou ocultas. O que permite aferir se a mercadoria está ou não conforme o pactuado, além dos termos do contrato, é, como regra geral, o juízo sobre o “uso para o qual mercadorias do mesmo tipo normalmente se destinam”. Considera-se, assim, como parâmetro essencial, a destinação que normalmente a mercadoria recebe no trânsito mercantil. Prevê a Convenção hipótese em que a desconformidade pode derivar da inadequação a um uso especial. Nesse caso, mister é que se demonstre “uso especial que, expressa ou implicitamente, tenha sido informado ao vendedor no momento da conclusão do contrato, salvo se das circunstâncias resultar que o comprador não confiou na competência e julgamento do vendedor, ou que não era razoável fazê-lo”. Vale dizer: será desconforme a mercadoria se não servir ao uso especial quando (a) este foi pactuado, (b) foi informado ainda que tacitamente ao vendedor – ou seja, que deriva objetivamente das circunstâncias do contrato. Recebidas as mercadorias, prevê o artigo 38 que “o comprador deverá inspecioná-las ou fazê-las inspecionar no prazo mais breve possível em vista das circunstâncias”, devendo comunicar as desconformidades “prazo razoável”, no momento em que as constatar. Em qualquer caso, o prazo não poderá exceder dois anos a contar do momento em que as mercadorias estiverem em posse do comprador. Na CISG, a regra é a conservação do contrato. Assim, tem-se que, constatada a desconformidade, é direito do comprador exigir que ela seja sanada. Além do direito de exigir os reparos na mercadoria, sanando o defeito, e do direito, ainda que à guisa de exceção, de exigir substituição das mercadorias, autoriza a CISG que o comprador exija a redução proporcional do preço. Assim a CISG revela o caráter excepcional oferecido à extinção do contrato, que não é um direito potestativo au- O objeto da Convenção são os contratos internacionais de compra e venda, assim compreendidos como aqueles integrados por “partes que tenham seus estabelecimentos em Estados distintos tomaticamente derivado da presença da desconformidade. A extinção do contrato é, portanto, exceção, e não regra. O parâmetro para a eventual (e excepcional) rescisão é objetivo, consistindo na “violação essencial” do contrato. Eis aí um dos aspectos do regime instituído pela norma de direito internacional privado recentemente incorporada ao ordenamento jurídico pátrio, para reger a compra e venda mercantil internacional. * Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, no curso de Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado). Advogado. Visiting Scholar da Dickson Poon Law School do King’s College, Strand, Londres, em 2012. Pesquisador Visitante no Instituto Max Planck para Direito Privado Comparado e Internacional, Hamburgo, Alemanha. Doutor e Mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC/SP.

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12 Estado de Direito n. 41 São justos os limites impostos ao direito de Greve? Julio Cesar Mahfus* leo lima greve é fruto da relação conflituosa existente entre capital e trabalho. Ou seja, ao menos nesta parte, a teoria marxista ainda é consistente, no que diz respeito à mais-valia. Patrões e empregados convivem, em razão dos limites que o Estado Democrático de Direito os impõe. E quanto a isso não resta a menor dúvida. O Direito brasileiro recepciona a greve, mas ainda e muito, através desta ótica envolvendo a dualidade existente entre salário e lucro. O grande nó da questão é quando temos o envolvimento de prestação de serviço público. E mais ainda. Quando temos, como no caso recente de Porto Alegre, envolvendo serviço público que é terceirizado. Embora justa a greve, o direito dos empregados é superior ao direito da coletividade que ficou sem transporte público, ou não? Estamos diante daquilo que chamamos de colisão de direitos e este artigo, tenta trazer a tona, não explicações, mas efetivamente mais questionamentos. A determina que 70% da frota estejam trafegando nos horários de pico? Então o trabalhador estaria em meia-greve? Por outro lado, no entanto, este tipo de greve leva com que trabalhadores, que não estejam em greve, sequer possam trabalhar, porque não têm como se locomover. Estranhamente isso acontece em especial neste tipo de serviço público concedido. Garis Vejamos também o caso da greve dos garis no Rio de Janeiro. Daquele fato poderia redundar um outro artigo, inclusive, tratando única e exclusivamente da falta de educação ambiental dos usuários daquele serviço. Vejam, que após O que me preocupa, no entanto, é que não enfrentamos o problema. Seja por incapacidade ou preconceito. Ainda vimos à greve, como os ingleses a viam, no período da revolução industrial O quero discutir é exatamente isso. Essa colisão de direitos, em razão da própria ineficiência do Estado. Ora, é do Estado à prerrogativa do transporte público. Por total incapacidade, concede a iniciativa privada tal prerrogativa. E quando o conflito existente entre capital e trabalho se instala, mostra-se novamente ineficiente, porque não garante o direito pleno à greve e muito menos consegue realizar a sua atribuição que é da fornecer o serviço à população, que diretamente não esteja envolvido no movimento paredista. a greve recolheram onze mil toneladas de lixo, e até onde se sabe isso não acontece por geração espontânea. É produzido pelo usuário do sistema, que não tem nenhuma preocupação com o ambiente em que vive. Só por aí, já podemos discutir o direito de greve da categoria e os direitos ( ou seriam pseudos-direitos?) da população. Diferentemente de motoristas e cobradores, a negociação para o fim da greve, partia da prefeitura do Rio do Janeiro. No entanto, a primeira declaração do prefeito foi de (dês)qualificar os Rodoviários Podemos perceber que o direito de greve, da forma como está posto na atualidade, praticamente inviabiliza juridicamente o mesmo direito que o consagra. Volto à questão da greve dos rodoviários, que aconteceu em POA e deixou por duas semanas milhares de pessoas sem transporte. Que greve de trabalhadores é essa, em que o Estado, através do poder Judiciário, trabalhadores “ de marginais e delinqüentes”. O que me preocupa, no entanto, é que não enfrentamos o problema. Seja por incapacidade ou preconceito. Ainda vimos à greve, como os ingleses a viam, no período da revolução industrial. Ainda enxergamos os trabalhadores, e em especial, os com menos poder de renda, como servos, do regime feudal. A teria marxista, no que tange ao conceito da mais-valia, não foi derrotada pelos liberais ou pela economia moderna. Ao contrário. E talvez partindo dessa premissa, que o trabalho é sim fator de produção e não de exploração, que possamos enfim iniciar a resolução de problemas jurídicos crassos, que nos assolam na modernidade. A lei de greve precisa ser adequada à nova matriz jurídica do Estado brasileiro. O direito a greve é legitimo. O direito ao transporte público assim como a limpeza urbana, por todos, é legítimo. Não podemos, no entanto, conviver com dualidades ineficazes, em razão do fato de não termos mecanismos protetivos para a garantia desses direitos. Existe uma diferença substancial entre a greve do servidor público, e a greve do empregado da iniciativa privada que atua em concessão de serviço público. A não ser que queiramos igualar, quem, efetivamente e juridicamente, não é igual! *Advogado, Professor e Coordenador do Curso de Administração da UERGS, Mestre em Desenvolvimento Regional.

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Estado de Direito n. 41 13 Direitos entram em conflito? José Emílio Medauar Ommati* questão que serve como título do presente texto tem recebido duas respostas bastante distintas na teoria e filosofia jurídicas contemporâneas. Para uma primeira corrente, encabeçada por um jusfilósofo do porte de Robert Alexy, e que tem sido a resposta majoritária, tanto na jurisprudência brasileira quanto do resto do mundo, a resposta a essa questão é afirmativa. Direitos entram em conflito e cabe aos poderes públicos e, em última instância, ao Judiciário, a resolução desse conflito através do denominado no Brasil princípio da proporcionalidade. Já a segunda corrente, a qual me filio em A Juris. São eles: Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio na Constituição de 1988; Teoria da Constituição; e Uma Teoria dos Direitos Fundamentais. Nesse pequeno texto, e apenas para tentar elucidar minha tese central retirada das obras de Ronald Dworkin, vejamos o hoje controverso direito de manifestação. O direito de manifestação é um verdadeiro corolário de um regime democrático, compreendido como aquele em que a comunidade se enxerga como dotada de iguais direitos e iguais liberdade. O direito de manifestação pretende o realizar o direito de todo e qualquer cidadão a ser e em vários países do mundo, que tal direito não é absoluto, devendo ser restringido quando em conflito com outros direitos. E aqui é que me parece que a questão é vista de forma defeituosa. Liberdade Ora, o direito de manifestação não pode incluir o desrespeito ao direito dos demais membros da comunidade. Assim, manifestar um pensamento ou realizar um ato público contra determinada lei ou ação estatal não engloba a possibilidade de depredar prédios públicos, direito de forma alguma! Outra discussão interessante e também mal colocada que vem sendo feita no Brasil: os direitos de manifestação, de reunião e de protesto, todos legítimos, englobariam o direito de os manifestantes saírem às ruas com rostos encobertos ou fantasiados, de modo que dificultasse aos órgãos de segurança pública identificá-los? Mais uma vez, não vejo problema nisso, já que a forma de protesto deve ser livre à população, o que não dá o direito aos manifestantes de, em razão de estarem disfarçados, violarem os direitos dos demais membros da comunidade. leo lima meus trabalhos acadêmicos, defendida por Ronald Dworkin, parte de uma perspectiva diversa. Para Dworkin, e estou convencido de que o autor norte-americano está correto em sua posição, direitos não entram em conflito. Isso se dá justamente pelo fato de que os direitos não podem ser relativizados por qualquer razão que seja. Direitos funcionam como trunfos, coringas, que servem para proteger as pessoas, seja contra os abusos cometidos por outras pessoas, ou pelo Estado. Assim, se alguém alega e prova, após todo um debate processual, que tem um direito, significa dizer que o outro lado não o tem. Não é possível, portanto, em uma situação controversa duas ou mais pessoas terem ao mesmo tempo direitos contrapostos. Explico isso melhor nos meus mais recentes livros publicados pela Livraria e Editora Lumen Direitos funcionam como trunfos, coringas, que servem para proteger as pessoas, seja contra os abusos cometidos por outras pessoas, ou pelo Estado tratado com igual respeito e consideração, como um igual na comunidade no qual vive, na medida em que dá o direito a todo e qualquer membro da comunidade de expressar e manifestar suas idéias e opiniões, por mais desagradáveis que sejam para o Estado e o restante da comunidade. No entanto, comumente se afirma no Brasil ferir pessoas ou proferir discursos racistas de qualquer espécie. Um direito somente pode ser exercitado na medida em que respeitar os demais direitos. Nesse sentido, o possível conflito entre direito de manifestação do pensamento e o suposto direito a depredar prédios públicos desaparece, já que esse último direito não é Em suma, e de forma muito resumida, direitos são absolutos, não entram em conflito e, Portanto, não estão em colisão. Cabe a toda a comunidade construir uma compreensão dos direitos de modo a assegurar a todos os seus membros iguais liberdade, ou seja, a construção de uma comunidade fraterna em que todos possam se ver como livres e iguais, apesar de profundamente divididos quanto aos seus projetos de felicidade. Isso é o real sentido de uma democracia constitucional, tal como instituída pela Constituição de 1988, como desenvolvo melhor em minhas obras anteriormente referidas. *Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela UFMG; Professor de Teoria da Constituição, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Hermenêutica Jurídica no Curso de Direito da PUC Minas – Serro.

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14 Estado de Direito n. 41 O Complexo de Maiakovski e a escrita jurídica Henderson Fürst* N o final de fevereiro de 2014, a famosa revista científica Nature divulgou que as editoras Springer e IEEE removeriam mais de 120 artigos de suas bases de publicações em resposta a uma pesquisa francesa que descobriu diversos artigos gerados por programas de computadores publicados em seus periódicos no período de 2008 a 2013. Esta notícia abalou a comunidade científica por diversos motivos, das quais podemos destacar os mais relevantes: a) Os artigos passaram por blind peer review (técnica de avaliação adotada pelos periódicos científicos em que pareceristas avaliam a qualidade do artigo e se o seu conteúdo atende aos critérios metodológicos e éticos de publicação sem saber quem é o autor do trabalho submetido à avaliação); b) Leitores não reclamaram a ininteligibilidade do artigo (exceto o pai da pesquisa em questão, Cyril Labbé, e algum leitor anônimo que deve ter achado estranho o fato de não entender nada do que estava escrito); c) os editores e os revisores não perceberam a enrolação dos textos. Os artigos não eram jurídicos, mas a reflexão sobre a publicação científica, que agora domina as conversas nos círculos acadêmicos das áreas científicas afetadas, não é menos oportuna para escritores e pesquisadores da ciência jurídica. Muito embora não tenhamos (ainda) um leitor-pesquisador que queira avaliar o conteúdo de publicações jurídicas, como o fez Labbé, basta fazer uma leitura randômica do material (originais de livros, artigos, resenhas e afins) que qualquer editora recebe para publicar (e publica!) que se perceberão alguns problemas que necessitariam maiores considerações. O fato é que muitas publicações em direito hoje se prestam a consolidar a ideia de utopia de Wislawa Szymborska, descrita em poema homônimo: Se algumas dúvidas surgem, o vento as dissipa instantaneamente. As publicações científicas em direito tem-se dedicado a dissipar dúvidas instantaneamente com respostas rápidas e rasas. Movimentos É sabido que a complexidade dos problemas analisados pela ciência abalaram os conceitos cartesianos que guiavam a compreensão de ciência e método. A complexidade passou a ser elemento de miscelânea de áreas outrora estanques e especializadas do conhecimento científico, surgindo daí as ciências inter/multi/ transdisciplinares. Na ciência jurídica, os pesquisadores, acompanhando este fenômeno, optaram basicamente por dois movimentos epistemológicos em seus estudos: a) Interdisciplinaridade endógena, em que fazem recortes transversais temáticos do Direito (Querschnittsrecht), dando origem às “novas disciplinas do direito”, como o Direito Ambiental, o Direito Digital, o Biodireito e outras inovações – ainda que nem sempre metódicas e usualmente buscando aceitação cartesiana; b) Interdisciplinaridade exógena, na qual realizam contato com outras áreas do conhecimento, tal como Economia, Estatística, Física, Ciências da Saúde e afins. No primeiro movimento, o endógeno, que corresponde aos recortes transversais temáticos do Direito, é comum os autores procurarem critérios cartesianos para estabelecer uma “nova disciplina jurídica”, estruturando seus estudos da mesma forma que outras disciplinas cartesianas do direito – evolução histórica (sempre ela!), princípios etc. – muito embora a nova disciplina seja delimitada pelo problema, não pelo método ou fundamentos. O fato de serem problemas neófitos ao direito ainda implica que não há um corpo doutrinário consolidado. E o reflexo nas publicações manifesta-se das seguintes formas: a) usa-se largamente a filosofia de almanaque – e por filosofia de almanaque quer-se dizer o superficial uso da filosofia, sem qualquer referência teórica ou contextualização adequada, muitas vezes apenas para exibir erudição – apenas para dar lustre de fundamento teórico; b) argumentos não-jurídicos, que não tem um dedal sequer de conteúdo jurídico (antes, são moralistas, religiosos, místicos ou de qualquer outra natureza), passam a ser argumentos jurídicos apenas porque utilizado por um jurista. ções jurídicas de movimento interdisciplinar exógeno, que vão de “transplante de medula de córnea” a análises da psiquê humana sem qualquer cientificidade – mas, por serem feitas por um jurista, jurídico é! Qualidade Em tempos de reflexão sobre a qualidade da publicação científica e sua contribuição à construção da ciência, é crucial que a academia jurídica avalie criticamente os rumos de sua produção científica e o quanto ela contribui com o debate acadêmico, bem como estabeleça ferramentais de crítica para evitar a proliferação do Complexo de Maiakovski. O poema Adultos, de Vladimir Maiakovski, constitui interessante metáfora ao problema descrito. Em certo momento, o poeta russo escreve: Nos demais – eu sei,/ qualquer um o sabe – / O coração tem domicílio / no peito. / Comigo /a anatomia ficou louca./ Sou todo coração. Pois bem. Diante das difíceis questões que a sociedade civil apresenta ao Direito, sensível parte das publicações padece do Complexo de Maiakovski: enlouquece a anatomia do problema e jurisdiciza-o todo e, aí, tudo é válido – mormente se sustentado por alguma referência científica de almanaque. * Bacharel em Direito pela UNESP. Mestre em Bioética pelo Centro Universitário São Camilo, com pesquisas no Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University. Pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Bioética e Biodireito da USP. Advogado. Foi Editor da Thomson Reuters/Revista dos Tribunais. Comunicação do Direito No segundo movimento, o exógeno, que corresponde à comunicação do Direito com outras ciências, é possível observar sérios estudos jurídicos que se valem de recursos de outras ciências, bem como juristas em constante e amplo debate acadêmico com cientistas de diversas áreas, inclusive publicações conjuntas. Todavia, há casos em que o hábito de utilizar filosofia de almanaque faz que muitas vezes se utilizem estatística de almanaque, medicina de almanaque, psicologia de almanaque etc. Não é incomum encontrar aberrações em publica- Um novo modelo de Estado na Europa Maurizio Oliviero* Paulo Márcio Cruz ** relação causa-efeito da crise em relação ao Estado de Bem-Estar na Europa aparece como um enredo que não pode ser separado ou desmembrado. O Estado de Bem Estar e a crise iniciada em 2008 são indissociáveis. Nessa discussão deve-se também considerar o fato de que o fundamento constitucional do Estado de Bem estar faz parte do núcleo duro do constitucionalismo europeu, como seu pressuposto de fundo para a aceitação de tal modelo de estado de bem-estar. Mas mesmo assim, essa tradição de constitucionalismo social, diante do contexto atual globalizado, sem regras claras de mercado, corre o risco de desintegrar-se em confronto com a voracidade e a rapidez que o sistema econômico mundial impõe aos países ocidentais atualmente. Diversamente de tudo quanto sucede nos EUA, onde a marginalidade e a disparidade sociais foram sempre dominantes, com a vantagem de um mercado de trabalho muito mais flexível, boa parte dos Estados europeus estão descobrindo graves carências nos serviços sociais, o que é mais complicado quando ligada a uma constante e crescente precariedade no mercado de trabalho. Em outras palavras, a crise econômica além de acentuar a crise de trabalho quase zerou o valor “amortizador” social do Estado de Bem Estar. Segundo os recentes dados fornecidos pela UE, nos Países membros, cerca de 114 milhões de A pessoas, no mês de julho de 2010, estavam no risco de exclusão social: cerca de um jovem entre quatro está ainda à procura da primeira ocupação. Paradigma social A construção de um novo paradigma social europeu, que possa ser sustentável, requer algumas pré-condições imprescindíveis de razoabilidade e justiça, como: a) a redefinição estrutural da organização política da União Europeia, caracterizada por critérios de unidade fiscal (não só monetária); b) a redeterminação dos paradigmas de equidade social; e c) a adoção de instrumentos flexíveis de equilíbrio orçamentário. Mas, se a moderação é a face jurídica da sustentabilidade econômica dos direitos sociais e do próprio Estado de Bem-Estar, a vontade política é a pré-condição fática sem a qual nada é possível. Até o momento não há qualquer definição sobre qual projeto político-estratégico a União Europeia realmente adotará. Não está claro se a União Europeia pretende construir uma sociedade indubitavelmente mais austera e sóbria, mas realmente solidária no seu conteúdo e direcionada aos mais necessitados, ou se, ao invés disso, pretenda “decidir não decidir”, ou seja, perpetuar, em nome da idolatria ao mercado, uma política neoliberal sabidamente incon- sistente, permitindo que um sentimento cada vez mais egoísta tome conta de seus membros, o que significa renunciar ao seguinte passo da integração da Europa do tipo ab infra (dentro, abaixo, entre) e a um critério de solidariedade mais forte, que seja ab intra (fora, acima) e que não seja ab extra (distante, longínqua). Mesmo que o papel desempenhado pelos tribunais pareça claro, menos compreensível parecem ser as consequências jurídicas sobre a ordem constitucional e as econômicas sobre o tratamento político dado à crise. Na realidade, a possível consequência disso tudo é que os tribunais europeus, apenas atentando ao núcleo valorativo da tradição do constitucionalismo europeu, alcançado através de diversas decisões, levem a um modelo de “Estado de Bem-Estar Real”, que em realidade está sustentado pela estrutura judicial europeia e não positivado. Tudo isso fruto de uma política legislativa descoordenada e, sobretudo, sem uma análise do impacto econômico de tal modelo no tempo (ex ante e ex post), tarefa que deveria ser dos legisladores em suas tarefas decisionais. Portanto, a ausência de debate sobre a sustentabilidade-factibilidade-exigibilidade intensifica o risco e pode produzir um posterior agravamento da relação entre o Estado de Bem-Estar e a crise econômica, com uma definitiva renúncia ao modelo histórico europeu. Já não por opção, mas por necessidade. Tal risco declinado acima pode assumir dimensões ainda mais complexas. De fato, ou a crise econômica em relação ao Estado de Bem -Estar constitui uma ocasião de relançamento do modelo como oposição à globalização negativa, de segunda oportunidade e de redenção corajosa do sonho e do modelo comunitário ou se revelará o infeliz início do fim do projeto europeu. * Doutor em Direito e Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Perugia. Titular das disciplinas de Direito Público Comparado e Direito Islâmico. Professor visitante com bolsa CAPES no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – Cursos de Mestrado e Doutorado, professor visitante e pesquisador em diversas universidades (Columbia University, Al-Quds de Jerusalém e Heildelberg, Alemanha – Max Planck Institut e Universidade de Alicante na Espanha. Embaixador do Programa Erasmus pela Itália. ** Pós-Doutor em Direito do Estado pela Universidade de Alicante, na Espanha, Doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina e Mestre em Instituições JurídicoPolíticas também pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI em seus programas de Doutorado e Mestrado em Ciência Jurídica.

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Estado de Direito n. 41 15 Exame de Ordem e bacharéis em Direito Fernando Facury Scaff* E ntendo necessária a existência de um exame que avalie a qualidade dos profissionais que as IES - Instituições de Ensino Superior formam. E também penso que as IES devem receber sanções em caso de reiterados problemas na formação desses profissionais, que devem passar de redução do número de vagas para os vestibulares até o descredenciamento da Instituição. Claro que este exame deve ser efetuado pelo Estado brasileiro, que é, em última instância, quem forma os profissionais para o mercado (lato sensu) através de diversas Instituições de Ensino, públicas, privadas, confessionais ou comunitárias. Este exame já é aplicado pela União, através do Ministério da Educação. É o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados. O que o Exame de Ordem faz é algo completamente diferente. Seu escopo não é avaliar, mas filtrar. Trata-se de um Exame elaborado pela OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, corporação da qual honradamente faço parte há anos, que tem por objetivo atribuir a quem for aprovado o direito de exercer a advocacia, inscrevendo-se dentro de seus quadros, dos quais só será excluído em situações especialíssimas. Logo, o Exame de Ordem serve para medir a capacidade das Faculdades de Direito do Brasil? Ou ainda, serve para medir a capacidade de conhecimento jurídico dos bacharéis em Direito formados pelas Faculdades? Estes são pontos que merecem atenção, pois é muito comum se atribuir conceitos às Faculdades, ou aos bacharéis, em razão de sua aprovação no referido Exame. Quer-me parecer que a resposta às duas questões acima formuladas deve ser negativa. Qualidade dos bacharéis O Exame de Ordem não é apto a medir a qualidade dos bacharéis formados pelas Faculdades, pois a OAB não estabelece os conteúdos programáticos das matérias ministradas pelas Faculdades, e nada ensina a estes estudante que passam ao menos cinco anos nos bancos escolares. Logo, como pode um órgão externo, que nada ensina, vir a estabelecer que os bacharéis formados pela Faculdade A são melhores que os formados pela B? Seria uma situação semelhante, embora não idêntica, ao de virem a ser avaliados os estudantes da Faculdade A pelos docentes da Faculdade B. A qualidade do ensino não tem a ver com o ingresso na corporação. Sei que há um necessário intervalo mínimo de três anos entre a formatura e a possibilidade de prestar concurso público para a magistratura ou o ministério público, nos quais o advogado tem que comprovar o efetivo exercício da advocacia. Esta é uma norma correta e deve ser mantida. Porém, apenas para argumentação, suponhamos que não existisse mais. Seria possível dizer que a Faculdade A é melhor que a B porque seus bacharéis são mais aprovados no concurso público para juiz ou para promotor? Observem que a lógica é semelhante ao que se passa na OAB. Observem que não sou contra o Exame de Ordem. Penso apenas que se a OAB criasse uma espécie de curso de ingresso, no qual viessem a ser treinados os bacharéis para se tornarem advogados, poderia vir a cobrar os conteúdos programáticos do que ensinasse. Mas, avaliar sem ensinar é algo que me parece estranho. Diploma O fato é que esta questão passa por um buraco de agulha muito mais apertado, que é: Para que serve o diploma de bacharel em Direito? Para ser advogado é necessário passar no Exame de Ordem, aplicado por órgão externo ao ensino de Direito. Para ser juiz, promotor, delegado de polícia é a mesma coisa, cumprido o interstício advocatício. Para ser docente, então, o sistema é muito mais complexo, pois usualmente pede-se que o bacharel seja no mínimo mestre, ou, ainda melhor, doutor. Logo, para que serve o diploma de bacharel em Direito se todas as profissões jurídicas requerem outra etapa para seu ingresso? Será que as Faculdades de Direito formam bacharéis que são mão de obra intermediária para a composição do sistema de operadores do Direito, que só se qualificam após novos exames pós-formação? Aqui se insere o problema: O Exame de Ordem é um crivo necessário para o ingresso na corporação dos advogados, semelhante e prévio ao das demais carreiras jurídicas vinculadas ao serviço público; sendo a carreira docente ainda mais complexa. Não deve ser considerado para avaliar as Faculdades de Direito, e muito menos a qualidade dos bacharéis produzidos por estas IES. Esta qualidade deve ser avaliada pelo MEC, através do ENADE, o que, mais mal do que bem, vem sendo feito. Mas, pensando bem, para que serve um bacharel em Direito? Será apenas mão de obra intermediária? Este é o ponto a ser discutido pelo sistema jurídico como um todo, e não apenas de forma excludente pela OAB. * Professor da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Pará. Doutor e Livre Docente pela mesma Universidade. Advogado sócio de Silveira, Athias, Soriano de Melo, Guimarães, Pinheiro & Scaff - Advogados. www.esmafe.org.br (51) 3286.0310 Tradicional escola preparatória à carreira da magistratura federal, a ESMAFE oferece cursos regulares de preparação ao concurso para juiz federal; de formação e atualização jurídica; e Pós-graduações Lato Sensu. MATRÍCULAS ABERTAS - TURMAS 2014 CURSOS PREPARATÓRIOS ÀS CARREIRAS DA MAGISTRATURA FEDERAL Opção para Pós-graduação em Direito Público ADVOCACIA PÚBLICA Federal, Estadual e Municipal CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO Realização ESMAFE e UCS 9ª edição - aulas sextas e sábados DIREITO PREVIDENCIÁRIO DIREITO TRIBUTÁRIO EM QUESTÃO 2ª edição - aulas terças e quintas Opção do Curso Regular DIREITO PÚBLICO MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA Presencial em Porto Alegre, RS - A Distância em computadores pessoais OTIMIZE SEU TEMPO: ASSISTA ÀS AULAS EM SEU COMPUTADOR Pro ssionais e operadores do Direito de qualquer lugar podem assistir ao vivo às aulas da ESMAFE, em computadores pessoais, bastando atender às exigências mínimas de con guração do sistema para recepção das aulas. INFORMAÇÕES - www.esmafe.org.br - esmafe@esmafe.org.br (51) 3286.0310 - ESMAFE/RS - Andradas, 1001/1603 - Porto Alegre, RS

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